Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Порядок наследования по закону

3.2.1. Общее положение

Согласно статье 1121, порядок наследования по закону между родс­твенниками определялся по линиям. Ближайшее право наследования имела нисходящая линия; при отсутствии оной, наследство "обращалось" или в побочную линию, или, в определённых случаях, к родителям и восходящим родственникам умершего 2).

По статье 1122, в каждой линии ближайшая степень исключала даль­нейшую. Например, при живом отце сын не мог наследовать за дедом.

Статья 1123 гласит, что если при открытии наследства, лицо "бли­жайшее или равное другим по степени родства не находится уже в живых", то место его занимали и в его степень вступали его дети, а после их смерти - их внуки и другие нмсходящие по порядку степеней 3). Это пра­во называлось "правом представления" 4).

В примечании к данной статье говорится, что в акте N 17910 от 5 апреля 1797 года этот порядок называется правом заступления.

Восходящие родственники не имели права представления (статья 1124).

По праву представления, наследство делилось не по числу лиц, а по числу колен, то есть все нисходящие наследники получали ту часть, ко­торую бы они получили, если бы были живы при открытии наследства (статья 1125).

По статье 1126, лица женского пола, призывались к наследованию и пользовались правом представления так же, как и лица мужского пола.

3.2.2. Порядок наследования в нисходящей линии

Согласно статье 1127, ближайшее право наследования за отцом или матерью 5) принадлежало их законным детям мужского пола; после их смерти на их место, по праву представления, заступали внуки; после смерти внуков - правнуки и т.д.

По статье 1128, дети мужского пола, "за выделом указанных частей" оставшемуся в живых супругу и дочерям, делили наследство между собой на равные части; внуки и правнуки делили по праву представления поко­ленно 1).

Дети, принадлежавшие одному из супругов (сводные), как и их нис­ходящие, наследовали только имения своих родителей; они не имели права на наследство отчима или мачехи (статья 1129).

Согласно статье 1130, дочь при живых сыновьях (сестра при брате), получала из всего наследственного недвижимого имения четырнадцатую часть, а из движимого - восьмую часть.

Статья 1131 гласит, что если после умершего владельца оставалось столько дочерей, что после выделения каждой из них указанной части, как из недвижимого, так и из движимого имушества, "сыновьи части" были меньше "дочерних", то поступали следующим образом: выделяли оставшему­ся супругу указанную часть, а остальное поровну распределяли между сы­новьями и дочерьми 2).

Если не оставалось ни сыновей, ни нисходящих от них, то в нас­ледство вступали дочери и нисходящие от них; при этом они делили нас­ледство по тем же правилам, что и сыновья (статья 1132).

По статье 1133, порядок наследования по нисходящей в Черниговкой и Полтавской губерниях был следующий:

1) имущество, оставшееся после отца, переходило к его законным детям мужского пола; после их смерти по праву представления на их мес­то заступали внуки, и так далее;

2) дети мужского пола делили наследство между собой "по равным частям поголовно", внуки и правнуки делили по праву представления по­коленно 3);

3) наследство дочерей в имении отца при сыновьях и их нисходящих заменялось назначением им приданого на основании пункта 2 статьи 1005 СЗРИ (данный пункт гласит, что если отец умирал не оставив завещания, оставив одну или несколько незамужних дочерей, или если оставил заве­щание, но не назначил для дочерей никакого приданого, то дочери при живых братьях должны были получить приданое из четвёртой части всего оставленного после отца имения);

4) если сыновей и нисходящих от них обоего пола не оставалось, то в наследство отцовского имущества вступали дочери и их нисходящие - они делили наследство между собой поголовно, а их нисходящие - поко­ленно;

5) любое имущество, оставшееся после матери (родовое и благопри­обретённое, недвижимое и движимое), её дети, как сыновья, так и замуж­ние и незамужние дочери делили между собой "по равным частям поголов­но", а их внуки и правнуки - по праву представления, поколенно 1);

6) если же сын или дочь получали от матери при её жизни часть её собственного имущества, первый "посредством выдела", а последняя - в приданое, то при открытии наследства они отстранялись "от участия" в нём, однако они не лишались права на то наследство, которое могло бы дойти до них после смерти матери по праву представления 2).

3.2.3. Порядок наследования в боковых линиях

Если после умершего владельца не оставалось нисходящих, то право наследования переходило в боковые линии (статья 1134).

В боковых линиях, при родных братьях и их потомках обоего пола, сёстры не имели право на наследство (статья 1135).

По статье 1136, ближайшая боковая линия исключала дальнейшую. Ес­ли была не одна боковая линия, а несколько равных между собой,"исхо­дящие от одного родоначальника", то наследство поступало в них и дели­лось так же, как и в линиях нисходящих: ближайшая степень линии исклю­чала дальнейшую; равные степени делили наследство поголовно, а в сте­пень умерших вступало по праву представления их потомство и наследова­ло поколенно, даже если в обоих случаях наследники "не носили имени или прозвания умершего" 3).

Согласно статье 1137, ближайшее право наследования в боковых ли­ниях имели братья и их нисходящие; при отсутствии оных - наследовали незамужние и замужние сёстры и их нисходящие; при их отсутствии - наследовали дяди или тётки с их нисходящими и так далее.

По статье 1138, в боковых линиях родовые имения переходили: от­цовское - в род отца, материнское - в род матери. Имение, приобретён­ное бездетным владельцем, если о нём не было сделано особых распоряже­ний, также поступало в род отца за исключением случая, означенного в статье 1140.

Статья 1139 гласит, что в Черниговской и Полтавской губерниях, если умерший оставил после себя имение, доставшееся ему от матери, то данное наследство делили между собой по равным частям братья и сёстры; если же не было ни родных братьев, ни сестёр, ни их нисходящих, то со­образно с правилами, установленными в статье 1137, наследовали родные по матери дяди или тётки с их нисходящими и так далее.

Согласно статье 1140, в наследстве благоприобретённого имущества, оставшегося после владельца, умерщего бездетным без завещания и не имевшего ни родных братьев, ни сестёр, ни их потомства, прочим родс­твенникам предпочитались братья единоутробные и единокровные. Такое наследство поступало к ним одинаково как от приобретателей мужского, так и женсткого пола. Поскольку единоутробные и единокровные братья имели в данном случае равные права на наследство, то там, где имелись те и другие наследники, наследство делилось между ними как между род­ными братьями.

Когда же единоутробных и единокровных братьев "не осталось", то вышеуказанное право переходило к единоутробным и единокровным сёстрам и их потомству 1).

3.2.4. Порядок наследования в восходящей линии

По статье 1141, родители не наследовали после детей приобретённое последними имущество; но если дети умирали бездетными, то их имения отдавались в пожизненное владение отцу и матери "совокупно", однако во время пожизненного владения они не имели права ни продать, ни зало­жить, ни иным образом перевести имение куда бы то ни было 2). Но если имущество было приобретено не самими детьми, а "уступлено" сыну или дочери родителями при жизни последних в виде дара, и когда после умер­шего сына или дочери не осталось детей, а только наследники в побочных линиях, то вышеуказанное имущество, не как наследство, а как дар, возвращается к родителям, каждому то, что от него было получено (статья 1142) 3).

Согласно статье 1143, в Черниговской и Полтавской губерниях было постановлено следующее:

1) имущество, выделенное родителями сыну, если сын, не распоря­дившись этим имуществом, умирал бездетным, или если он и имел от брака детей, но они умерли не достигнув совершеннолетия (даже если позже отца), возвращалось к отцу или матери в зависимости от того, кем дан­ное имущество было выделено. На этом же основании возвращалось родите­лям и приданое дочери после уё смерти;

2) родители наследовали благоприобретённое имущество своих детей в том случае, если их сын или дочь умирали бездетно и не оставляли после себя родных, или единокровных, или единоутробным братьев и сес­тёр, или их нисходящих.

Статья 1144 гласит, что денежные капиталы, внесённые в кредитные установления и оставшиеся в них после смерти бездетных вкладчиков, не сделавших на счёт вкладов никаких распоряжений, по требованию родите­лей и после предъявления ими надлежащих судебных свидетельств, обраща­лись в собственность родителей, если в представленных ими судебных свидельствах "будет означено, что те денежные капиталы признаны им [родителям] принадлежащими и от них к детям их дошедшими" 4).

Если же в выданном им от судебного места свидетельстве отмечено, что вышеуказанные капиталы не были получены детьми от родителей, а приобретены детьми самостоятельно, то родителям с данных капиталов вы­давались одни только проценты "по жизнь" (статья 1154) 1).

По статье 1146, если на вышеуказанные капиталы (статья 1144) пос­тупали требования от казны или частных лиц, утверждённые законным по­рядком, тогда данные капиталы "обращались" в первую очередь на удов­летворение таких требований (вне зависимости от их происхождения), а затем оставшаяся часть или передавалась в собственность родителей, или выдавались проценты "по жизнь", в зависимости от содержания выданных им свидетельств 2).

Согласно статье 1147, кредитные установления не участвовали ни в каких судебных разбирательствах о правах наследства. В тех случаях, когда капиталы оставшиеся после бездетно умерших, не оставивших на их счёт никаких распоряжений, должны были перейти в собственность родите­лей или в их пожизненное пользование, или когда требовалось удостове­рение о том,что капиталы свободны от долгов и взысканий, следовало об­ращаться в судебнве органы (в первую очередь это относилось к родите­лям, которые должны были обращаться в судебные органы для получения "положенных законами свидетельств") 3).

3.2.5. Порядок наследования супругами

По статье 1148, законная жена после смерти мужа, как при живых детях, так без оных, получала из недвижимого имущества седьмую часть, а из движимого - четвёртую. Однако данное правило не ограничивало вла­дельцев в свободном распоряжении и завещании благоприобретённого иму­щества. При наличии завещания, оставшийся в живых супруг получал выше­указанные части лишь из той части имущества, относительно которой не было сделано никаких распоряжений в завещании.

Согласно статье 1149, вдова не лишалась той части имущества, ко­торое следовало бы её мужу, если б он находился в живых при "открытии наследства после отца его" 4).

Приданое и собственное имение жены, как принадлежащее ей до бра­ка, так и приобретённое ею после вступления в него, не причислялось к вышеуказанной части.

Статья 1151 гласит, что если умерший не оставил собственного нед­вижимого имущества, а оставил одно только движимое, то вдова при жизни свёкра получала указанную часть из той доли недвижимого имущества пос­леднего, которая следовала бы её умершему мужу; также она получала четвёртую часть из движимого имущества её мужа; однако она не имела право на движимое имущество свёкра при его жизни.

По статье 1152, если бездетная жена умирала, не попросив при жиз­ни о выделе ей указанной части, но наследники её не имели права требо­вать данной части, и она поступала к наследникам мужа; если же жена вступала в новый брак, то как жена, так и её наследники не лишались указанной части, если только просьба о выделе была подана ею при жиз­ни.

Согласно статье 1153, муж наследовал за женой по тем же правилам, по которым жена наследовала за мужем, и, сообразно с указанным в статье 1151, получал при жизни тестя указанную часть из той доли нед­вижимого имущества, которая следовала бы его жене, если за женой не числилось собственного недвижимого имущества и "онаго нисколько не до­ходило ни по рядной, ни по другому какому либо акту, до оставшегося в живых мужа" 1).

Статья 1154 гласит, что выделение законной части овдовевшему мужу из недвижииого имущества тестя, и овдовевшей жене из недвижимого иму­щества свёкра, в случаях, оговоренных в статьях 1151 и 1153, произво­дится только из того недвижимого имущества тестя или свёкра, которое действительно находилось в его владении в день смерти его сына или до­чери. Выделение четвёртой части овдовевшему мужу или овдовевшей жене из движимого имущества тестя или свёкра производилось только после смерти последнего, из того имущества, которое было в наличии в день его смерти.

Если оставшийся в живых супруг был признан несостоятельным долж­ником, то право на выделение из имущества умершего супруга указанной части данному супругу переходило или "к конкурсу, буде оный существу­ет", или непосредственно к кредиторам, если "на удовлетворение их" на­личного у должника имущества было недостаточно 2). Однако данное право предоставлялось конкурсу или кредиторам лишь при жизни должника; после смерти последнего никакие требования о выделении упомянутой части не могли предъявляться (статья 1155). Примечение к данной статье гласит, что данная статья распространялась на всех лиц свободных состояний, которым по закону не запрещалось "входить в договора и обязательства".

Согласно статье 1156, вышедшие из крепостного состояния лица не могли в качестве указанной части после смерти супруга получать те нас­ледственные имения, в которых они сами, или их отцы, или их деды по отцовской линии были записаны по ревизии; не могли они получать и тех крепостных людей без земли, которые были приписаны к этим имениям: в данном случае населённые имения и безземельные крестьяне, "следующие на указанную их часть", поступали к другим наследникам по закону, "с удовлетворением означенных лиц" последними согласно с требованиями,

указанными в статье 232 Законов о Сотояниях 1).По статье 1157,в Черни­говской и Полтавской губерниях право наследования за умершим супругом определялось следующим образом:

1) ни муж после смерти жены, ни жена после смерти мужа не имели права на наследование имущества, принадлежавшее одному из них в собс­твенность;

2) если до вступления в брак ни жена, ни муж не имели никакого имущества, а в последствии приобрели последнее "общими трудами", и при своей жизни не сделали никаких распоряжений относительно данного иму­щества, то в таком случае муж после жены или жена после мужа при нали­чии детей получали в собственность третью часть всего оставшегося иму­щества; если же "детей в браке прижито не было", то они наследовали всё имущество;

3) приданое, которое приносила с собой жена, составляло её и её наследников неотъемлемую собственность. Поэтому, если жена, не распо­рядившись при жизни своим приданым, умирала бездетной, то имение мужа, которым "приданое её было обеспечено", освобождалось от обеспечения не раньше, как после возвращения мужем полной суммы приданого наследникам жены 3). В случае смерти мужа данная обязанность переходила его нас­ледникам;

4) если приданое жены было обеспечено одним из способов, установ­ленным в пунктах 9-14 статьи 1005, то "жена считается как бы не при­несшею с собой вовсе никакого приданого"; в данном случае после смерти своего мужа, она получала в награждение определённую часть его иму­щества на основании правил, изложенных в нижеследующих пунктах данной статьи 4) (Пункт 9 статьи 1005 гласит, что отец, отдавая своих дочерей замуж, мог принять к обеспечению назначаемого им приданого любые меры по своему усмотрению; но если же "девица выдавалась замуж братьями или опекунами, то следовавшее ей приданое должно было быть обеспечено "посредством особой о том записи" 5). Пункт 10 статьи 1005 гласит, что если жених владел на праве собственности недвижимым имуществом, доста­точным для обеспечения приданого за невесту, тогда он делал на данное имущество "веновую (приданообеспечительную) запись" на ту часть име­ния, котороая соответствовала бы принятому им приданому 6). Пункт 11 статьи 1005 гласит, что в противном случае родственники, выдававшие девицу замуж, на сумму, назначенное ей в приданое, должны были приоб­рести на её имя недвижимое имущество, или, если это было невыгодно, внести вышеуказанные деньги под проценты в кредитные установления, или сдать их частным лицам под проценты под залог на имя девицы. Пункт 12 статьи 1005 гласит, что веновая запись должна быть утверждена "личным сознанием выдающего оную" в суде. Пункт 13 статьи 1005 гласит, что вступавшии в брак со вдовой, чьё приданое было обеспечено её первым мужем, освобождался от обязанности "выдавать ей от себя веновую запись".

Пункт 14 статьи 1005 гласит, что если мать участвовала в назначении дочери приданого из своего собственного имущества, то об этом упомина­лось как в рядной, так и в веновой записи.);

5) вдова после первого брака получала во владении (до её вступле­ния в другой брак) из имения мужа равную с детьми часть; если ж она не имела от него детей, то она получала третью часть оставшегося после мужа имущества; при вступлении в другой брак, вместо вышеуказанных частей, ей выдавалась в пожизненное владение четвёртая часть имущества мужа. Если же наследники мужа хотели выкупить данную четвёртую часть, то суд, оценив её, выделял в собственность вдовы половину оценочной суммы; но если жена умирала раньше мужа, то её наследники не имели права требовать четвёртую часть имения её мужа;

6) вдова, вступившая в другой брак, получала после смерти второго мужа в пожизненное владение "равную часть с детьми, от того брака рож­дёнными, буде их прижито несколько"; если же оставался только один сын или одна дочь, то жена пожизненно пользовалась третьей частью;

7) если вдова вдова выходила замуж за имевшего детей вдовца и они "приживали" детей, то она после смерти мужа получала в пожизненное владение из из недвижимого имущества мужа равную с детьми часть; если она не имела от него детей, то получала во владение, до её вступления в другой брак, такую же часть, какую получали дети от первого брака; когда же она снова вступала в брак, то она лишалась своей части в пользу детей без вознаграждения за это;

8) дети и родственники умершего только в том случае выдавали вдо­ве во владение вышеуказанные части имущества, оставшегося после умер­шего, если последний, при своей жизни, ничего из своего или недвижимо­го имущества "ей законным образом не укрепил, или не отдал в её пожиз­ненное владение";

9) на те имения, которые были приобретены мужем и женой "по актам дарственным или продажным", жена имела право только тогда, если в ак­тах было сказано, что имение было подарено "мужу вместе с женой", или было куплено за их общие или её собственные деньги;

10) оставшаяся после смерти мужа вдова дворянина, вступившая в новый брак до истечения шести месяцев со времени смерти своего мужа, лишалась назначенного ей по веновой записи имущества; если же имущест­ва не было, то, по жалобе детей или ближайших родственников её первого мужа, она должна была заплатить им двенадцать рублей серебром.

Примечание к статье 1157 гласит, что в Высочайше утверждённом докладе от 18 июля 1806 г. Правительствующий Сенат, определив выделить графине Потоцкой, "оставшейся после мужа своего с детьми, от него рож­дёнными", часть имения с правом вечного и потомственного владения, постановил вместе с тем, что допущенное им в данном случае толкование Литовского Статута,"принималось во всех решениях по подобным делам".

Данное толкование было отменено Высочайше утверждённым мнением Госу­дарственного Совета 15 апреля 1842 года, по которому право вдовы на владение частью имущества мужа признавалось лишь пожизненным. Однако для защиты прав тех лиц, которые получили имущество "на основании Се­натского доклада 18 июля 1806 года", было постановлено, что дела о та­ком имуществе, возникшие в период с 18 июля 1806 года до обнародования второго издания Общего Свода Законов Империи (1842 г.), должны были разрешаться "сообразно с докладом 1806 года".

Согласно статье 1158, при выделе супругам семейств, "произшедших" от брака между их крепостными людьми, всё семейство должно было при­надлежать тому, кому принадлежал отец семейства 3).

По статье 1159, ни муж при живой жене, ни жена при живом муже не могли требовать выдела вышеуказанной части; однако если один из супру­гов, "быв изобличён в преступлении", был лишён всех прав состояния, то другой супруг, не участвовавший в этом преступлении, получал указанную часть из имущества так же, как если б другой супруг умер.

Статья 1160 гласит, что если "муж дворянского состояния примет с Высочайшего утверждения фамилию жены своей, по причине пресечения мужского поколения её рода", то в случае смерти бездетной жены всё недвижимое имущество, которое было получено ею от отца, переходило к мужу 5).

По статье 1161, у магометан, все жёны умершего (сколько бы их ни было), если после мужа оставались дети, получали одну восьмую часть движимого и недвижимого имущества (все вместе); если же детей не было, то все жёны вместе получали четвёртую часть имущества, а остальное от­давалось в род умершего. Каждая жена в отдельности получала из сово­купной части равную долю.

3.2.6. Порядок наследования выморочного имущества

По статье 1162, если после умершего владельца не оставалось нас­ледников, или если наследники были, но никто из них не являлся в тече­ние 10 лет со времени последнего напечатания в Ведомостях вызова о яв­ке для получения наследства, или если из явившихся в указанный срок никто не доказывал своего права на наследство, то имущество признава­лось выморочным.

Согласно статье 1163, если имущество было благоприобретённое, то оно считалось выморочным, если из рода, к которому по отцу принадлежал умерший владелец, не оставалось ни одного лица как нисходящей, так и в побочных линиях, и если не осталось ни единоутробных братьев и сестёр владельца, ни их потомства.

Статья 1164 гласит, что в случае неявки наследников в пулугодовой срок, на основании статьи 1241, имущество поступало в опекунское уп­равление. Эта предварительная мера для "сохранения имущества", которое хотя и не было ещё выморочным, но могло быть впоследствии признано та­ковым, не препятсвовала возвращению имения наследникам, если они предъявляли свои права на данное имущество до истечения установленного срока 1). (Статья 1241 гласит, что если отсутствовавшие наследники не являлись в течение полугода со дня последнего "припечатания в публич­ных Ведомостях (Учр. Сенат. ст.472, в прил. ст.20), то налицо находя­щиеся" наследники вступали после истечения данного срока во владение оставшимся наследством; однако отсутствовавшие наследники не теряли своего права "на открытие спора установленным порядком и в определён­ные сроки" 2)).

О всём поступавшем на основании 1164 статьи в опекунское управле­ние имуществе, Уездные Суды обязаны были подавать сведения в местные Палаты Государственных Имуществ (статья 1165).

По стаье 1166, если дома и другие отдельные строения, поступившие в "опекунское управление и присмотр казны или другого, по принадлеж­ности, ведомства", оказывались ветхими и не могли приносить дохода, достаточного для покрытия необходимых затрат на ремонт и содержание, то по предварительному разрешению начальства тех ведомств, которые присматривали за ними, после утверждения данного решения губернским начальством, дома и строения продавались тогров, а вырученные деньги до окончания десятилетнего срока, представленного для явки наследника, отсылались "для приращения процентами" в Приказ Общественного Призре­ния 3). После истечения означенного срока, если наследник не являлся, или являлся, но не мог доказать свои права на имущество, капитал с процентами, по правилам Приказов, переходил в казну или в то ведомс­тво, которому они должны были принадлежать по выморочному праву; в случае явки наследников капиталы выдавались им только тогда, когда их права на наследство признавались судебными органами.

В примечании к данной статье говорится, что при продаже домов и стоений, находящихся в землях казачьих войск (Черноморского, Азовско­го, Оренбургского и Сибирского Линейного), где посторонние не имели права осёдлости, право покупки тех домов и строений предоставлялось только лицам, принадлежащим "к сословию означенных войск" 1). Однако если войсковое начальство считало полезным починить строения и исполь­зовать для "общественных войсковых надобностей", то в таком случае войсковое начальство имело право по своему усмотрению использовать "оные по предназначению"; все затраты на вышеуказанные действия покры­вались войском, и если появлялись наследники, то они не обязаны были возмещать затраты, однако они были не в праве требовать доходы с этих строений 2).

Выморочное имущество, за исключением случаев, описанных ниже, пе­реходило в казну (статья 1167).

Согласно статье 1168, выморочное имущество, оставшееся после "членов Университетов и чиновников учебного ведомства" переходило тем учебным заведениям, при которых числились умершие 3).

По статье 1169, выморочное имущество, оставшееся после служивших в женских учебных заведениях Императрицы Марии, поступало в собствен­ность этих заведений.

Выморочное движимое имущество, оставшееся "по смерти духовных властей", переходило к духовному ведомству (статья 1170) 4).

Статья 1171 гласит, что после смерти монахинь, вступивших в мо­настыри Римско-Католического исповедания, приданые ими деньги, внесён­ные в Приказы Общественного Презрения, при неявке в указанный срок наследников, навсегда оставались в собственности монастырей.

Согласно статье 1172, выморочное имущество "местного гражданина" поступало "в доход того города, коего умерший был обывателем" 5).

В примечании к данной статье сказано, что городским обществам городов Устюга, Казани, Ростова (Ярославской губернии), Коломны, Архангельска и Ирбити было предоставлено право по своему усмотрению присоединять выморочное имущество к капиталам учреждённых в этих городах Обществен­ных Банков. Такое же право было предоставоено следующим городским об­ществам:

- города Верхотурья относительно Банка Попова;

- города Порхова относительно Общественного Банка Жукова;

- города Осташкова относительно Банка Савина;

- городам Сибирских губерний относительно учреждённого в городе Томске Общественного Сибирского Банка.

По статье 1173, имущество члена Кронштадского общества вольных матросов, умершего без завещания и не имеющего наследников обращалось "в капитал сего общества на вспоможествование круглым сиротам женского пола во время их малолетства" 6).

1174, выморочное имущество чиновников и казаков Черноморского, Азовского, Оренбургского и Сибирского Линейного войск "переходило в пользу сих войск", кроме того имущества и капитала, ко­торый находился вне пределов войска, и который должен был перейти в казну на общем основании 1). Если наследники вкладчика капитала в Сох­ранную Казну Воспитательного Дома, не являлись долгое время по про­шествии не только срока, необходимого для принятия капитала, но и пос­ле публикации этого в определённый срок (статья 1252), то капитал об­ращался в пользу Сохранной Казны (сстатья 1176). (Статья 1252 гласит, что если капитал был отдан в Сохранную Казну "на срочное время", и наследники умерших вкладчиков не являлись по прошествии оного, то Опе­кунский совет ждал их ещё пять лет, а на шестой год вызывал их через Ведомости не только в России, но и в иных государствах, чтобы они яв­лялись в течение шестого года для принятия капитала.

Часть наград, положенных убитым в сражениях, при отсутствии нас­ледников, обращалась в "инвалидную сумму" (статья 1176) 3).

Суммы, накопившиеся по частным искам в Магистратах и в других "присутственных местах", для получения которых никто не являлся в те­чение десяти лет, поступали в Комитет Призрения Заслуженных Гражданс­ких Чиновников (статья 1177) 4).

По статье 1178, если не было наследников "после морских чиновни­ков или рядовых морской службы", которые умерли на военном корабле или другом казённом судне во время похода, то их имущество переходило к госпиталю 5).

Согласно статье 1179, если не находилось наследников умершего рекрута, то его собственные деньги, за исключением суммы, необходимой на погребение, переходили "в пользу образной суммы" батальона Внутрен­ный Стражи той губернии, откуда была первоначально отправлена рекрутс­кая партия 6).

Статья 1180 гласит, что имущество, оставшееся после жителей За­кавказского края, бежавших за границу, отдавалось родственникам или наследникам, если в их преданности и благонадёжности не было сомнения, в противном случае или если не было ни родственников, ни наследников, вышеуказанное имущество переходило не в казну, а городским и сельским обществам, в которых состояли бежавшие.

По статье 1181, имения, пожалованные на праве майоратов в Запад­ных губерниях, после "прекращения наследников мужского колена", имею­щих право наследования по статье 1214 1),переходили в "казённое ве­домство".

Согласно статье 1182, имения, поступающие, по предшествующей 1181 статье, в казну, поступали со свеми хозяйственными строениями и при­надлежностями, необходимыми для поддержания заведённого умершим вла­дельцем хозяйства, то есть: с домашним скотом, земледельческими и дру­гими хозяйственными орудиями, а также с необходимыми для засева полей семенами. За всё это казна не обязана была платить какую либо компен­сацию наследникам другого имущества умершего владельца. Но если в построенным владельцем майоратного имения заводах и фабриках находи­лись дорогостоящие "машины и аппараты", и казна признавала нужным ос­тавить их в имении, то она выплачивала наследникам, не имевшим права "на владение майоратом, оценочную сумму"; в противном случае наследни­ки имели право забрать вышеуказанные машины и аппараты.

Согласно статье 1183, сумма, уплаченная по статье 1182 наследни­кам "за машины и аппараты", поступала "в число долга, на имении лежа­щего", и, после передачи имения новому владельцу, погашалась доходами в срок, определённый Министерством Государственного Имущества 2).

3.2.7. Особенный порядок наследования в случаях, изъятых из общих правил

По статье 1184, особый порядок наследования был установлен в сле­дующих случаях:

1) наследование права на издание книг и музыкальных произведений после смерти сочинителей и переводчиков, наследование права на худо­жественную собственность;

2) наследование "после духовных властей и монашествующих низших степеней" 3);

3) наследование не-христианами святых икон;

4) наследование имущества, находящегося в аренде;

5) наследование за колонистами;

6) наследование участков, отводимых по Высочайшим повелениям ма­лоимущим дворянам для поселения;

7) наследование заповедных имений;

8) наследование имений, отводимых на праве майоратов в западных губерниях;

9) наследование "после иностранцев в безсрочных долгах их", вне­сённых в государственную долговую книгу 4);

10) наследование "после военных чинов" 1);

11) наследование за Малороссийскими казаками, живущими в Черни­говской и Полтавской губерниях;

12) наследование за ссыльными.

Примечание к данной статье гласит, что порядок наследования иму­щества, находящегося в аренде у частных лиц, оговорён в Уставе о Хо­зяйственном Управлении Казённых Населённых Имений; особый порядок нас­ледования за колонистами оговорен в Уставе о Колониях.

3.2.7.1. Наследование литературной и художественной собственности

Согласно статье 1185, в случае смерти сочинителя или переводчика книг, сочинителя музыкального произведения или художника-автора исклю­чительное право "пользоваться изданием и продажею" книги, музыкального произведения, или право художественной собственности переходило к нас­ледникам по закону или по завещанию, если данное право при жизни соз­дателя произведения искусства не было передано кону либо другому; но данное право "продолжалось" не более пятидесяти лет со дня смерти со­чинителя, переводчика или художника-автора, или со времени появления на свет сочинения, перевода или произведения, не изданного до смерти автора 2).

3.2.7.2. Наследование за лицами духовного звания

По статье 1186, жалованные духовным лицам панагии и кресты, укра­шенные драгоценными камнями, после смерти вышеупомянутых лиц отдава­лись наследникам, однако священные изображения, находящиеся в них, вы­нимались и оставлялись на хранение в ризницах тех мест, в которых слу­жили умершие.

Согласно статье 1187, оставшиеся "после монашествующих властей" ризницы, даже если в них находились вещи, "ими на собственное иждиве­ние устроенные", а также всё движимое имущество низших монашествующих степеней, переходило в монастырскую казну 3).

3.2.7.3. Наследование не-Христианами святых икон

По статье 1188, не-Христиане, хотя и не устранялись от получения в наследство по закону или по завещанию святых икон, но были обязаны передать их со всеми украшениями в шестимесячный со дня вступления в наследство сток, в руки Православных, или же в Православную церковь; при неисполнении этого, данные иконы у вышеуказанных лиц отбирались и передавались в Духовные Консистории для распоряжения ими по усмотрению духовного начальства.

"Сила постановления", изложенного в предшествующей статье (статья

1188), распространялась и на те случаи, когда в наследуемом не-Христи­анином имуществе находились частицы святых мощей, части одежды и гро­бов Святых, а также другие освящённые предметы благоговения Православ­ной Церкви (статья 1189) 1).

Статья 1190 гласит, что местное начальство обязано было постоянно наблюдать за тем, чтобы в течение предоставленного иноверцам-наследни­кам шестимесячного срока святые иконы и другие освящённые предметы хранились "в приличных местах, без нарушения подобающего к святыне уважения" 2).

В Примечании к данной статье указано, что по всем делам, возник­шим до 2 июня 1841 года по обстоятельствам, изложенным в статьях 1188, 1189 и 1190, для устранения обратного действия закона, шестимесячные сроки должны были считаться не со времени вступления наследников в их права, а со дня обнародования правил, постановленных в этих статьях.

3.2.7.4. Наследование участков, отведённых малоимущим дворянам

По статье 1191, участки, отводимые по Высочайшим повелениям мало­имущим дворянам для поселения, при разделе по наследству передавались без раздробления, то есть право владения участком переходило к старше­му в роде наследнику, имеющему по закону право пользоваться данным участком.

3.2.7.5. Наследование заповедных имений

По статье 1192, ближайшие наследники заповедных наследственных имений должны были быть определены учредителями имений в актах учреж­дения. На этом основании учредитель как одного, так и нескольких нас­ледственных имений обязан был точно указать, кому из своих детей, вну­ков, правнуков или других лиц своего рода он "предназначает" в нас­ледство каждое из учреждённых им заповедных имений и по какому, сооб­разно с установленными для этого правилами, порядку наследования 3). Также при учреждении одного заповедного имения несколькими лицами, не­обходимо было назначить наследником лицо, принадлежащее к их роду.

Согласно статье 1193, лица, имевшие законных детей или других нисходящих от них по прямой линии потомков, могли назначать наследни­ками учреждённых ими заповедных имений лишь своих детей и нисходящее от них по прямой линии потомство с соблюдением между ними старшинства по праву п<

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...