Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Вопрос 70. Защита права собственности.




 

Защита права собственности и иных вещных прав является составной частью более широкого понятия защиты гражданских прав, а к числу гражданско-правовых способов такой защиты могут быть отнесены как специальные (прежде всего вещно-правовые), так и общие способы (меры) защиты гражданских прав. В частности, здесь речь может идти о самозащите вещных прав (ст. 14 ГК РФ), о неприменении судом противоречащего закону акта государственного органа или органа местного самоуправления (ст. 12 ГК РФ), нарушающего вещные права.

Под гражданско-правовой защитой права собственности и других вещных прав понимается совокупность предусмотренных нормами гражданского права способов, которые применяются в связи с совершенными против вещных прав нарушениями и направлены на восстановление имущественных интересов их обладателей.

Традиционно различают обязательственно-правовые и вещно-правовые способы защиты права собственности и других вещных прав.

Так, в зависимости от характера нарушения вещных прав и содержания предоставляемой защиты в гражданском праве используются различные способы, юридически обеспечивающие соблюдение интересов собственника или субъекта иного вещного права. При непосредственном нарушении права собственности или ограниченного вещного права (например, при похищении или ином незаконном изъятии имущества) используются вещно-правовые способы защиты. Их особенности обусловлены абсолютным характером защищаемых прав, поскольку сами эти меры направлены на защиту интересов субъектов вещных прав от непосредственного неправомерного воздействия со стороны любых третьих лиц. В связи с этим вещно-правовая защита осуществляется с помощью абсолютных исков, т.е. исков, предъявляемых к любым нарушившим вещное право третьим лицам.

Вещно-правовые способы защиты права собственности направлены на защиту права собственности как абсолютного субъективного права и не связаны с какими-либо конкретными обязательствами.

Вещные способы защиты призваны защитить какое-либо вещное право на сохраняющийся в натуре имущественный объект. В случае его утраты или невозможности возвращения собственнику речь может идти только о компенсации причиненных убытков, относящейся уже к числу обязательственных, а не вещных способов защиты. Поэтому вещно-правовые способы защиты имущественных интересов управомоченных лиц имеют своим объектом только индивидуально-определенные вещи, но не иное имущество (определяемое родовыми признаками).

Вещные права могут быть нарушены и косвенным образом, в ходе нарушения иных, чаще всего обязательственных прав. Например, лицо, которому собственник передал свою вещь по договору (арендатор, хранитель, перевозчик и т.д.), отказывается вернуть ее собственнику либо возвращает с повреждениями. Здесь речь должна идти о применении обязательственно-правовых способов защиты имущественных прав. Они специально рассчитаны на случаи, когда собственник связан с правонарушителем обязательственными, чаще всего договорными отношениями, и потому обычно применяются к неисправному контрагенту по договору, учитывая конкретные особенности взаимосвязей сторон. Обязательственно-правовые способы защиты носят, следовательно, относительный характер и могут иметь объектом любое имущество, включая как вещи (например, подлежащие передаче приобретателю товары), так и различные права (например, безналичные деньги или «бездокументарные ценные бумаги», права пользования и т.д.).

19. Обязательство — правоотношение, в силу которого одна сторона (кредитор) вправе требовать от другой стороны (должника) определенного поведения в свою пользу. Та- ким образом, управомоченным лицом (носителем права, вытекающего из обязательства) в обязательстве является кредитор.

Обязательственные отношения обладают следующими признаками:

1. объектом обязательства является действие (пере- дать вещь, выполнить работу, предоставить услугу) либо воздержание от определенного действия (например, не пе- редавать вещь иному, кроме кредитора, лицу);

2. содержание права, вытекающего из обязательства, как правило, определяется договором. Например, права арендатора складского помещения определяются догово- ром аренды. За пределы договора правомочия арендатора не должны выходить;

3. обязательственное отношение всегда ограничено оп- ределенным сроком, по своей природе оно конечно. По- этому и права, вытекающие из обязательства, имеют ко- нечные сроки;

4. права, вытекающие из обязательства, защищаются законом относительно. То есть в случае неисполнения обязательства кредитор вправе обратить свои претензии только к одному, конкретному лицу — должнику.

Виды обязательств:

1. по распределению прав и обязанностей различают односторонние и двусторонние (взаимные) обязатель- ства. В одностороннем обязательстве одна сторона явля- ется носителем прав, а другая — носителем обязаннос- тей. В двустороннем обязательстве права и обязанности возложены на обе стороны;

2. по основаниям возникновения различают договор- ные и внедоговорные обязательства (обязательства из правонарушений, причинения вреда и иных юридических фактов);

3. по направленности различают регулятивные и ох- ранительные обязательства. Регулятивные обязательства

«обслуживают» гражданский оборот, т.е. правомерный переход прав и обязанностей от одних лиц к другим. Ох- ранительные обязательства нацелены на восстановление нарушенных прав.

Основания возникновения и прекращения обяза- тельств — это юридические факты, в силу которых возни- кают и прекращаются обязательства.

К основаниям возникновения обязательств относят как действия, так и события. Действия могут быть правомер- ными и неправомерными:

1) сделки;

2. создание литературных, художественных произведе- ний, изобретений и иных результатов интеллектуаль- ной, творческой деятельности;

3. причинение имущественного (материального) и мо- рального вреда иному лицу (например, неосторожное по- вреждение чужого имущества);

4. иные юридические факты.

События, как правило, порождают обязательства в со- вокупности с действиями. Например, гибель имущества в результате паводка влечет обязательство выплатить стра- ховую сумму только тогда, когда имущество было предва- рительно застраховано.

Основания прекращения обязательств:

1) надлежащее (т.е. соответствующее условиям) ис- полнение обязательства. Это наиболее желательный ва- риант прекращения обязательства. При этом права кре- дитора реализованы, а обязанности должника — исчер- паны;

2. передача должником кредитору отступного в виде денег или иного имущества по согласию сторон;

3. зачет, т.е. погашение встречных, однородных, бес- спорных требований, срок которых уже наступил;

4. по договоренности сторон. Разновидностью такого прекращения обязательства является новация сделки. При этом старое обязательство прекращается ло соглашению сторон, а новое возникает;

5. прощение долга;

6. совпадение в одном лице должника и кредитора. Например, должник стал наследником кредитора;

7. невозможность исполнения по независящим от Должника причинам. Например, индивидуально-определен-

нал (незаменимая) вещь, которая была предметом обяза- тельства, погибла без вины должника;

8) смерть физического лица или ликвидация юриди- ческого лица. Если обязательство могло быть исполнено только при личном участии должника,.то смерть физиче- ского лица или ликвидация юридического лица прекра- щает обязательство.

20. Способы обеспечения исполнения обязательств.

Исполнению обязательств способствуют специальные меры, именуемые способами обеспечения исполнения обязательств. Они состоят в возложении на должника дополнительных обременений на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, либо в привлечении к исполнению обязательства наряду с должником третьих лиц (поручительство), либо в выдаче обязательства уполномоченными на то органами по оплате определенной денежной суммы (банковская гарантия).

Способы обеспечения исполнения обязательств определяются законодательством или устанавливаются соглашением сторон.

Большинство из способов обеспечения исполнения обязательств носят зависимый от основного обязательства характер и при недействительности основного обязательства или прекращении его действия прекращают свое существование. Однако законодательством предусмотрены и такие способы обеспечения, которые могут быть самостоятельными, например, банковская гарантия.

Избранный сторонами способ обеспечения исполнения обязательства должен быть письменно зафиксирован либо в самом обязательстве, на обеспечение которого он направлен, либо в дополнительном (или специальном) соглашении. Некоторые из способов требуют не просто письменной, но и нотариально удостоверенной формы их совершения и даже специальной регистрации (залог, банковская гарантия).

Гражданским законодательством предусмотрены следующие способы обеспечения исполнения обязательств:

- неустойка (штраф, пеня).

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законно или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (п. 1 ст. 330 ГК РФ).

- залог.

Залог представляет собой правоотношение, в силу которого кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения этого обязательства должником (залогодателем) получить удовлетворение из стоимости заложенного преимущественно перед другими кредиторами, за изъятиями, установленными законом (п. 1 ст. 334 ГК РФ).

- удержание.

Удержание представляет собой субъективное право кредитора удерживать вещь, подлежащую передаче должнику либо лицу, им указанному, в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или по возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков (п. 1 ст. 359 ГК РФ).

- поручительство.

Поручительством признается гражданско-правовой договор в соответствии с которым одна сторона (поручитель) обязывается перед кредитором другого лица (должника) отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части (ст. 361 ГК РФ).

- задаток.

Задатком признается денежная сумма, выданная одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения (п. 1 ст. 380 ГК РФ).

- банковская гарантия.

Банковской гарантией признается письменное обязательство банка, иного кредитного учреждения или страховой организации (гаранта), принятое на себя обязательство по просьбе другого лица (принципала), в силу которого гарант при наличии условий, предусмотренным данным обязательством, и по требованию кредитора принципала (бенефициара) должен уплатить последнему определенную денежную сумму (ст. 368 ГК РФ

21.Формы гражданско-правовой ответственности: возмещение убытков, взыскание неустойки, потеря задатка. Правовая природа процентов по денежному обязательству. Реализация принципа полного возмещения убытков.

Формы (меры) гражданско-правовой, и в частности договорной, ответственности – есть формы выражения неблагоприятных последствий в имущественной сфере нарушителя, которые являются следствием допущенного им правонарушения.

К числу форм (мер) гражданско-правовой ответственности бесспорно относятся возмещение убытков и взыскание (уплата) неустойки.

Возмещение убытков

Общей формой ответственности по договорным обязательствам является возмещение убытков. Согласно ст. 393 ГК должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнение обязательства.

Понятие «убытки» необходимо отличать от категорий «вред» и «ущерб», обычно употребляемых, во-первых, для обозначения одного из условий гражданско-правовой ответственности либо одного из элементов состава гражданского правонарушения и, во-вторых, при анализе правоотношений, связанных с деликтными обязательствами.

Реальный ущерб рассматривается как одна из составных частей убытков. Что касается понятия «вред», то сфера его применения ограничивается нормами о деликтных обязательствах.

В ст. 15 ГК закреплен принцип полного возмещения убытков, которая закрепляет, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. При этом под убытками разумеются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Смысл возмещения убытков заключается в том, что в результате имущество кредитора должно оказаться в том положении, в каком оно находилось бы в случае, если бы должник исполнил обязательство надлежащим образом. Реализация этой задачи, безусловно, требует возмещения кредитору как реального ущерба, причиненного нарушением обязательства, так и упущенной выгоды.

Однако возмещение кредитору должно быть адекватным, позволяющим поставить его в соответствующее положение. При возмещении убытков кредитор не должен получить ничего лишнего, выходящего за пределы необходимого, что позволяет восстановить его нарушенное право. Вопрос должен решаться путем детального регулирования порядка и способов определения размера убытков и их доказывания. Этим целям подчинены нормы ГК, регламентирующие цены на товары, работы и услуги, используемые для исчисления убытков в привязке к месту и времени исполнения обязательства (ст. 393 ГК); соотношение размера убытков и неустойки (ст. 394 ГК); соотношение размера убытков и процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК).

Постановление Пленума ВС РФ и ВАС РФ № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК» устанавливает, что при разрешении споров, связанных с возмещением убытков, причиненных гражданам и юридическим лицам нарушением их прав, необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права.

Необходимость таких расходов и их предполагаемый размер должны быть подтверждены обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве которых могут быть представлены смета (калькуляция) затрат на устранение недостатков товаров, работ, услуг; договор, определяющий размер ответственности за нарушение обязательств, и т.п.

Что касается размера упущенной выгоды (неполученного дохода), то в указанном совместном Постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 6/8 арбитражным судам и судам общей юрисдикции предложено определять его с учетом разумных затрат, которые кредитор должен был понести, если бы обязательство было исполнено.

В составе реального ущерба в соответствии с ГК подлежат возмещению кредитору не только фактически понесенные им расходы, но и расходы, которые он должен будет произвести для восстановления нарушенного права.

ГК определил минимальный предел размера упущенной выгоды в случае, когда должник, нарушивший обязательство, получил вследствие этого доходы. В подобных ситуациях размер упущенной выгоды не может быть меньшим, чем доходы, полученные нарушителем. Данное положение обеспечивает действие принципа, в соответствии с которым никто не может получать выгоду от нарушения права, а также существенно облегчает процесс доказывания размера подлежащих возмещению убытков.

Взыскание (уплата) неустойки

Как отмечалось, неустойка (штраф, пени) является одним из способов обеспечения обязательств, суть которого заключается в определении законом или договором денежной суммы, подлежащей уплате должником кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Однако в ГК нормы о неустойке помещены не только в гл. 23 «Обеспечение исполнения обязательств», но и в гл. 25 «Ответственность за нарушение обязательств», поскольку применение неустойки является формой гражданско-правовой ответственности по следующим основаниям.

Во-первых, неустойка взыскивается по решению суда либо добровольно уплачивается должником только в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, то есть при наличии правонарушения.

Во-вторых, суть неустойки состоит в обязанности должника, нарушившего обязательство, нести дополнительные имущественные потери.

В-третьих, неустойка, так же как и убытки, подлежит применению только при наличии условий, необходимых для наступления гражданско-правовой ответственности, что вытекает из ст. 330 ГК, согласно которой кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

В-четвертых, обязанность должника, нарушившего обязательство, уплатить неустойку обеспечивается государственным принуждением, о чем свидетельствует включение взыскания неустойки в число способов судебной защиты гражданских прав (ст. 12 ГК).

Согласно ст. 394 ГК в случаях, когда законом или договором установлена неустойка, при нарушении соответствующего обязательства и применении в связи с этим ответственности соотношение подлежащих уплате неустойки и возмещения убытков должно определяться по правилам, установленным ГК.

Суть общего правила, определяющего соотношение неустойки и убытков, заключается в том, что убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой (зачетная неустойка).

Законом или договором может быть определено иное соотношение неустойки и убытков, возможные варианты которого выглядят следующим образом:


— может допускаться взыскание только неустойки, но не убытков (т.н. исключительная неустойка);
— убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки (т.н. штрафная неустойка);
— по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки (альтернативная неустойка).

Убытки взыскиваются лишь в тех случаях, когда они действительно причинены.

Убытки — величина неопределенная, они выявляются лишь после правонарушения, тогда как неустойка — величина точно фиксированная, заранее установленная и известная участникам обязательства.

Убытки — объективный результат правонарушения, который не может быть дифференцирован в зависимости от значения обязательства, характера правонарушения и других существенных моментов.

Проценты по денежному обязательству

Особое место в ГК занимает ст. 395, посвященная вопросам ответственности за неисполнение денежного обязательства.

Определяя правовую природу процентов по денежному обязательству по ст. 395 ГК можно отметить следующее:

Во-первых, обязанность должника уплатить проценты за пользование чужими средствами установлена для всех случаев их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, а также неосновательного получения или сбережения за счет другого лица, в том числе когда денежные обязательства возникли из договора.
Во-вторых, размер процентов за пользование чужими денежными средствами определяется учетной ставкой банковского процента, которая существует в месте жительства (для граждан) или месте нахождения (для юридических лиц) кредитора. В настоящее время применяется единая ставка рефинансирования ЦБ, которая составляет 8,25% годовых, что установлено Указанием Банка России № 2873-У «О размере ставки рефинансирования Банка России».
В-третьих, проценты за пользование чужими денежными средствами по отношению к убыткам носят зачетный характер.
В-четвертых, период, в течение которого начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами, заканчивается днем уплаты суммы долга кредитору, если более короткий срок не установлен законом, иным правовым актом или договором.

В случае, когда взыскание указанных процентов производится по решению суда, проценты за пользование чужими денежными средствами должны быть начислены и за период со дня вынесения судом соответствующего решения по день его фактического выполнения.

Условия гражданско-правовой ответственности

Основанием гражданско-правовой ответственности (единственным и общим) является нарушение субъективных гражданских прав, как имущественных, так и личных неимущественных, поскольку гражданско-правовая ответственность представляет собой ответственность одного участника имущественного оборота перед другим, ответственность нарушителя перед потерпевшим, ее общей целью является восстановление нарушенного права на основе принципа соответствия размера ответственности размеру причиненного вреда или убытков.

Нарушение права субъекта гражданских правоотношений влечет необходимость восстановления нарушенного права, в том числе и путем применения гражданско-правовой ответственности.

Применительно к отдельным видам нарушенных субъективных гражданских прав, а также субъектам, допустившим их нарушение, законодатель сформулировал обязательные общие требования, соблюдение которых необходимо для применения гражданско-правовой ответственности.

Условиями гражданско-правовой ответственности являются:

— противоправность нарушения субъективных гражданских прав;
— наличие убытков (вреда);
— причинная связь между нарушением субъективных гражданских прав и убытками (вредом);
— вина нарушителя.

Противоправность поведения — нарушение соответствующими действиями или бездействием норм права. Противоправность относится к числу необходимых условий гражданско-правовой ответственности.

Причинная связь — одно из условий ответственности, заключающееся в том, что негативные последствия нарушения договора явились следствием противоправного поведения должника.

Вред (убытки) — представляют собой вызываемые неправомерным поведением отрицательные последствия в имущественной сфере потерпевшего.

Вина нарушителя — психическое отношение нарушителя права к своим действиям и их последствиям. Выделяют следующие формы вины: умысел, простая небрежность и грубая неосторожность.

Умышленная вина заключается в намеренных действиях либо бездействии должника с целью неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Неосторожность возникает тогда, когда должник при исполнении обязательства не проявляет ту степень заботливости, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота.

Грубая неосторожность — непроявление должником той минимальной степени заботливости, какую можно было ожидать от среднего участника гражданского оборота, непринятие должником минимальных мер в целях надлежащего исполнения обязательств.

Виды гражданско-правовой ответственности. Ответственность с множественностью лиц

В зависимости от основания различают договорную и внедоговорную ответственность. Договорная ответственность представляет собой санкцию за нарушение договорного обязательства. Внедоговорная ответственность возникает тогда, когда санкция применяется к правонарушителю, не состоящему в договорных отношениях с потерпевшим.

В зависимости от характера распределения ответственности с множественностью лиц различают долевую, солидарную и субсидиарную ответственность.

Долевая ответственность возникает тогда, когда каждый из должников несет ответственность в точно определенной в законе или договоре доле.

Солидарная ответственность применяется в случаях, предусмотренных законом или договором. При солидарной ответственности кредитор вправе привлечь к ответственности любого из должников, как в полном объеме, так и в части.

Субсидиарная ответственность имеет место тогда, когда в обязательстве участвуют два должника, один из которых является основным, а другой — дополнительным (субсидиарным). При этом субсидиарный должник несет ответственность перед кредитором дополнительно к ответственности основного должника.

От субсидиарной ответственности следует отличать ответственность должника за действия третьих лиц, которая имеет место в тех случаях, когда исполнение обязательства возложено должником на третье лицо (ст. 313 ГК). В отличие от субсидиарного должника, третье лицо не связано с кредитором гражданским правоотношением. Поэтому кредитор может предъявить свое требование только к своему должнику, но н к третьему лицу, которое не исполнило или ненадлежащим образом исполнило обязательство. В таких случаях должник несет ответственность перед кредитором за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства третьим лицом (ст. 403 ГК).

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...