Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Общее (англо-саксонское) право




Исторические корни общего права — средневековое английское право X–XIII вв., а не римское право (как в континентальной Европе).

Основной источник общего права — прецедент.

Прецедент в Англии представляет собой решение высших судов, имеющее общеобязательную силу, как для них самих, так и для нижестоящих судов[121].

Право творить прецеденты принадлежит высшим судам — Верховному суду, судебному комитету, Апелляционному суду, Высокому суду и т. д. Согласно конституционной реформе 2005 г. был создан Верховный суд (2009).

Некоторые институты английского права регламентируются преимущественно прецедентами (институты договорного права, ответственности за нарушение обязательств и т. д.). Английское право в полной мере не кодифицировано и пробелы эти восполняются прецедентом.

В праве США прецедент представляет собой решение вышестоящих судов, общеобязательное для нижестоящих судов, однако, не являющееся таковым в абсолютной мере в отношении судов вышестоящих[122].

К специфическим чертам права США следует отнести наличие общего для штатов Единообразного Торгового Кодекса и отсутствия такого в сфере гражданских правоотношений (система торгового монизма).

Для этой системы, достаточно редкой на земном шаре, характерно наличие федерального Торгового и отсутствие аналогичного Гражданского кодекса.

Эта модель имеет весьма простую конфигурацию — (Единообразный Торговый Кодекс + гражданское право штатов и федерального округа Колумбия).

Его составление началось в 1940-е гг., причем большую роль в этом процессе сыграл авторитетный юрист Карл Ллевиллин. Официальное одобрение единообразной кодификации произошло позднее, поскольку в штатах многими он был воспринят как вызов, своего рода — покушение на юридические полномочия штатов. В первую очередь он был одобрен Массачусетсом и Пенсильванией, а вскоре — всеми американскими штатами, кроме Луизианы, в которой, тем не менее, с 1974 г. также действуют отдельные его разделы[123].

Единообразный Торговый Кодекс воспринимается как панамериканский источник права и регулирует широкий круг вопросов, связанных не только с внутренней и внешней торговлей, но и с рядом других правоотношений. Формально штаты располагают правом отказаться от исполнения торговой кодификации или изменить ее[124].

Единообразный Торговый Кодекс включает следующие разделы:

1) общие положения;

2) продажа;

3) торговые бумаги;

4) банковские депозиты и инкассовые операции;

5) аккредитивы;

6) комплексное отчуждение;

7) складские свидетельства, коносаменты и другие товарораспорядительные документы;

8) инвестиционные ценные бумаги;

9) обеспечение сделок[125].

Гражданские кодификации существуют только в отдельных штатах, к числу которых относятся Луизиана, Джорджия, Калифорния, Монтана, Северная и Южная Дакота[126].

Анализ иностранного торгового законодательства, таким образом, позволяет сделать вывод о том, что можно идти либо по пути издания отдельного Торгового кодекса, подобно США либо совершенствовать и углублять российский Гражданский кодекс, подобно тому, как это было осуществлено в Нидерландах и в Италии.

При этом коммерческий кодекс обогащал правовые системы стран различных континентов, внес свой вклад в модернизацию Южной Кореи, упорядочил торговые отношения в США и около 200 лет способствовал формированию рыночной экономики во Франции. Он применим для стран всех континентов, всех правовых систем, всех идеологий и религий.

 

 

Контрольные вопросы:

1. Какие правовые семьи выделялись Рене Давидом?

2. В чем отличие романо-германской правовой семьи от англо-саксонской правовой семьи?

3. Что представляет собой модель дуалистического частного права?

4. Что представляет собой модель гражданского монизма?

5. Что представляет собой модель торгового монизма?

6. Существует ли торговый кодекс в РФ?

7. Назовите представителей романо-германской правовой семьи.

8. Перечислите представителей англо-саксонской правовой семьи.

 

Тема 12. Теория правоотношений

 

Вопросы:

1. Понятие и признаки правоотношений.

2. Структура правоотношений.

3. Субъекты правоотношений.

4. Объекты правоотношений.

5. Право и обязанность.

 

 

Понятие и признаки правоотношений

В учебнике Р. В. Шагиевой дана следующая дефиниция правоотношений: «возникающая на основе правовых норм индивидуализированная, волевая связь физических и юридических лиц, взаимные субъективные права и обязанности которых охраняются и защищаются принудительной силой государства»[127].

В. Н. Хропанюк дает несколько иную формулировку: «это такое общественное отношение, в котором стороны связаны между собой взаимными юридическими правами и обязанностями, охраняемыми государством»[128].

К числу признаков правоотношений относятся:

1. Правоотношение есть разновидность общественного отношения, складывающегося на основе правовых норм (причем не все общественные отношения являются правоотношениями).

2. Субъекты правоотношений наделяются юридическими правами и обязанностями (без прав не существует обязанностей и наоборот).

3. Правоотношения носят сознательно-волевой характер (для возникновения правоотношений требуются как объективные, так и субъективные факторы).

4. Правоотношения охраняются государством (в том числе, в случае необходимости, и принудительной силой).

Структура правоотношений

Структура правоотношения включает четыре элемента:

1. Субъект.

2. Объект.

3. Право.

4. Обязанность.

Право и обязанность составляют содержание правоотношения.

Субъекты правоотношений

Субъектами правоотношений являются отдельные индивиды или организации, которые на основе правовых норм наделяются определенным набором прав и обязанностей.

Участие субъектов в правоотношениях определяется категориями правосубъектности, правоспособности и дееспособности.

Физические лица

Правосубъектность представляет собой совокупность и единство правоспособности (способности обладать правами и нести обязанности), и дееспособности (способности своими действиями приобретать и осуществлять права, создавать для себя обязанности и исполнять их).

«Гражданская правосубъектность — это признаваемая в равной мере за всеми лицами максимально полная, суммарно выраженная возможность правообладания, абстрактный характер которой как раз и проявляется в ее общей характеристике»[129].

Гражданская правоспособность представляет собой способность обладать гражданскими правами и нести обязанности, которая признается за всеми гражданами (п. 1 ст. 17 ГК).

Статья 18 ГК раскрывает содержание правоспособности граждан, включающей следующие правомочия:

1) обладание имуществом на праве собственности;

2) наследование и завещание имущества;

3) осуществление предпринимательской, а также любой не запрещенной законом деятельности;

4) создание юридических лиц как самостоятельно, так и совместно с другими лицами;

5) совершение не противоречащих закону сделок и участие в обязательствах;

6) самостоятельное избрание места жительства;

7) обладание авторскими, патентными, селекционными правами;

8) обладание иными имущественными и личными неимущественными правами.

Правоспособность есть неотъемлемый признак каждого гражданина. Это означает, что каждый гражданин имеет абсолютно равную абстрактную возможность по сравнению с другими гражданами обладать тем или иным субъективным правом.

Это не равенство всех людей, а юридически закрепленное равенство их возможностей.

На практике человек может иметь или не иметь реальную возможность воспользоваться субъективным правом, например, он может иметь финансы на покупку виллы либо не иметь их, он может проявить свои таланты либо загубить их и не воспользоваться ими для формирования материальных либо нематериальных благ. Все зависит от самого человека, право лишь закрепляет правоспособность, а как ей воспользоваться — забота его самого.

Правоспособность может быть ограничена, например, как санкция за уголовное либо административное преступление, однако такое ограничение осуществляется только в случаях и порядке, установленных законом.

В силу п. 2 ст. 17 ГК правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью. Как правило, моментом рождения признается начало самостоятельного дыхания ребенка, а моментом смерти — биологическая смерть, когда в организме начинаются необратимые процессы и возврат к жизни исключен. Правоспособность не прекращается ни в момент клинической смерти, когда происходит остановка отдельных жизненно важных органов, ни в случае объявления гражданина судом умершим[130].

Понятие дееспособности содержится в ст. 21 ГК, согласно которой дееспособность представляет собой способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять права, создавать для себя обязанности и исполнять их, возникающая в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т. е. по достижении восемнадцатилетнего возраста.

Существуют возможности и досрочного обретения полной дееспособности, например, в случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет.

Так, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака. Однако при признании брака недействительным суд вправе принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности.

В силу п. 1 ст. 22 ГК никто не может быть ограничен в дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом. Несоблюдение установленных законом условий и порядка ограничения дееспособности граждан влечет недействительность акта государственного или иного органа, устанавливающего соответствующее ограничение (п. 2 ст. 22 ГК).

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...