Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

История развития отечественного права наследования по закону




 

Российское наследственное право развивалось довольно сложно и на в определенные периоды очень противоречиво.

Первоначально все имущественные права в комплексе принадлежали всем членам рода или семьи. Следовательно, смерть одного из членов рода не влекла никакого правопреемства, ни передачи прав, а только изменяла порядок участников рода.

В эпоху действия Русской Правды наследственное право имело следующие отличительные признаки: только члены семьи вправе наследовать; этому порядку подчинялась воля наследодателя; наследодатель не имел права завещать свое имущество посторонним; если наследников не было, наследство переходило представителю власти, князю.

На рубеже пятнадцатого и шестнадцатого веков в России в области права наследования появляется выраженная тенденция к поэтапному расширению ряда наследников и прав наследодателя. Наследники по завещанию с ого времени уже могли подавать иски и отвечать за наследодателя по его обязательствам только при наличии, подтверждающего эти обязательства (они именовались докладами и записями), завещания. Наследники по закону могли «искать» и отвечать по этим обязательствам без указанных документов.

В тот период основная группа наследников по закону включала в себя сыновей вместе с пережившей супругой. Если у наследодателя были сыновья, то его дочери не наследовали недвижимость (Судебника Ивана III, статья 60), но в данный период дочерей постепенно допускают к наследованию вотчин по закону.

Суть исторической эволюции русского наследственного права на следующем этапе его развития (15-16 вв.) Шершеневич видел в расширении числа родственников, которых призывают к наследованию по закону. Правовые источники не ограничивали права наследования только нисходящей линией, а распространяли их на родственников всех линий, и нисходящей, и боковой и восходящей. Сословная принадлежность наследника также не играла роли. Следует отметить, что в данных источниках различия между основаниями (закон или завещание) наследования, ранее различавшиеся только по форме, теперь различны по содержанию. Завещание могло быть совершено любым членом семьи и только в письменной форме.

В начале восемнадцатого века законодатели стремились определить и закрепить правовой статус всех социальных групп, а также нормы наследственного права и внес Указ о единонаследии 1714 г. (полное наименование «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах»). По данному указу различалось наследование, как по завещанию, так и по закону. Наследодатель имел право завещать недвижимое имущество только лишь одному сыну по своему выбору, а дочери наследовали недвижимое имущество по завещанию и только в случае отсутствия сыновей. Если наследодатель не оставил завещания, то в силу вступал порядок наследования по закону, так называемый «майоратный принцип»: недвижимость мог наследовать только старший сын, а другое имущество поровну делили остальные сыновья.

Особым указом от 1716 г. устанавливались наследственные доли, причитающиеся вдовам, а в 1725 г. установлено право родственников по восходящей линии (родители, деды, бабушки) наследовать имущество.

Равенство наследственных прав лиц обоих полов было впервые признано Редакционной комиссией по составлению проекта Гражданского Уложения при Екатерине II.

К первой половине девятнадцатого века сложился такой порядок наследования по закону: родственников призывали к наследованию по степени родства (кровного), но не совместно. Более близкие устраняли дальнейших абсолютно. Ближайшими наследниками признавались дети, внуки, правнуки. При отсутствии детей, внуков и правнуков имущество переходило к боковым родственникам, более близкие боковые устраняли дальнейших. Супруги могли наследовать друг после друга 1/7 недвижимости и 1/14 движимого имущества. Если после умершего не было наследников или в течение десяти лет никто не являлся, то имущество признавалось выморочным и отходило в доход государства, дворянства или губернии, города, сельского общества. Таким образом, наследники стали активными субъектами прав наследодателя и пассивными субъектами его долгов и обязанностей.

В процессе развития российского наследственного права начиная с девятнадцатого века можно выделить следующие четыре определенных этапа:

) С конца девятнадцатого века до Революции (1917-18 г.) - это период, в который действовал Свод законов Российской Империи и создавали проект Гражданского Уложения вплоть до Революции и принятия ВЦИКом Декрета об отмене наследования от 27 апреля 1918г.;

) С 1918 г., период формирования и действия советского законодательства, в том числе Гражданского кодекса РСФСР от 1922 г., в который Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945г. были внесены значительные изменения (Указ «О наследниках по закону и по завещанию») и вплоть до вступления в силу Основ Гражданского законодательства СССР до 1962 г.;

) время действия ГК РСФСР и вплоть до вступления в силу части третьей ГК РФ, это 1962 г. - 2002 г.;

) и, наконец, с 1 марта 2002 г. по настоящее время - длится современный период.

В советский период право наследования испытывало значительные изменения, предпринимались попытки даже ликвидировать его. Например, ВЦИКом РСФСР был издан декрет от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования». Данный декрет, а также специальное постановление НКЮ РСФСР от 21 мая 1919 г., на время, ликвидировали переход по наследству частной собственности и сформировали базу для дальнейшего развития права наследования личной собственности, существенно отличающегося от прежней формы перехода прав.

Наследование, и по закону, и по завещанию данными документами отменялось. Со смертью владельца имущества, движимые и недвижимые вещи, ему принадлежавшие, переходили в собственность РСФСР. А нетрудоспособные родственники по восходящей линии, по прямой нисходящей линии, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также супруг умершего могли получить содержание в счет оставшегося имущества.

Собственность умершего переходила местному Совету, который, в свою очередь передавал его на управление учреждениям, уполномоченным на местах ведать соответствующими имуществами Республики, по месту жительства умершего или же по месту, где оставшееся имущество находилось.

Показателен тот факт, что данный акт мог иметь обратную силу в отношении всех наследств, открывшихся в период до его издания, если на тот момент они еще не получены наследниками или, даже если и получены, но не успели поступить в их владение.

Данный декрет нанес огромный ущерб интересам граждан, хотя он и действовал непродолжительное время.

Институт наследования по закону и по завещанию был вновь введен в России декретом «Об основных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» от 22 мая 1922 г. и получил дальнейшую разработку в Гражданском кодексе 1922 г. и введенный в действие с 1 января 1923 г., законодательно закрепил существенное изменение подхода к наследственному праву. В его нормах (ст. 416) говорится, что допускается наследование по закону и по завещанию в пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10 тыс. рублей, за вычетом всех долгов умершего. Часть имущества, превышающая предельную сумму, переходила государству.

Гражданский кодекс 1922 г. ограничивал круг наследников только близкими родственниками (супруг умершего, его дети, внуки, правнуки), а также нетрудоспособными иждивенцами. Причем такое ограничение распространялось на наследников, как по закону, так и по завещанию.

Гражданский кодекс РСФСР, принятый 11 июня 1964 г., вступивший в силу с 1 октября 1964 г. и действовавший в части наследственного права с некоторыми изменениями и дополнениями более 35 лет, расширил круг возможностей наследования по закону и по завещанию, установленный ГК 1922 г. Вместе с тем в нем законодатель продолжал исходить из потребительского назначения имущества, находящегося в личной собственности граждан.

По ГК РСФСР 1964 г. при отсутствии завещания к наследованию по закону призывались только ближайшие родственники. В первую очередь наследников входили дети, супруг и родители умершего, во вторую очередь - братья и сестры умершего, его дед и бабка, внуки наследуют по праву представления. Эти нормы устанавливались ввиду «близкой победы коммунизма и отмирания частной собственности», а соответственно, и «буржуазного института наследования».

Раздел VII «Наследственное право» ГК РСФСР 1964 г. был принят в период, когда экономическая, политическая и социальная структура общества, основы построения гражданского оборота принципиально отличались от тех, которые сложились в стране после экономических преобразований конца восьмидесятых - начала девяностых годов.

С началом экономических преобразований в 1990-е гг. и переходом к рыночной экономике появились новые формы собственности и различные организационно-правовые виды юридических лиц, произошли существенные изменения в основополагающих принципах построения гражданского оборота, закрепленные в Законе о собственности (1990 г.), Основах гражданского законодательства Союза ССР и республик (1991 г.), Конституции РФ 1993 г., Гражданском кодексе РФ. Среди таких изменений следует назвать значительное расширение круга участников гражданско-правовых отношений, укрепление начал собственности и уравнивание частной собственности с другими формами собственности, существенное ограничение законодательных запретов, касающихся видов, объема и стоимости имущества, которое может принадлежать гражданам (п. 1, 2 ст. 213 ГК).

Все эти факторы предопределили необходимость реформирования норм наследственного права. С 1 марта 2002 г. вступила в законную силу часть третья ГК РФ, которая посвящена наследственному праву

Исследуя нормы наследственного права, нужно отметить, что до 1917 г. наследственное право, определяя лиц, наследующих по закону, использовало так называемую «линейно-градуальную» систему. А в современном российском гражданском кодексе установлена строго градуальная система, при которой к наследованию призывается, по установленной очередности, ближайший по степени родства к умершему наследодателю.

До Революции закон предусматривал две формы наследования детьми: общий для законных и узаконенных детей и особый - для внебрачных и усыновленных детей. В советском и современном праве, признавалось и признается, что основанием наследования детей является их происхождение от родителей, подтвержденное в установленном законом порядке и применяется общий порядок наследования.

В советских гражданских кодексах 1922 и 1964 годов не содержалось законного определения понятия «наследование». Однако, однозначное толкование данного термина сложилось в правовой литературе и юридической практике. Наследованием считался такой переход прав и обязанностей от умершего лица (наследодателя) к его наследникам, который соответствовал нормам советского наследственного права. В истории наследственного права новый Гражданский кодекс впервые законодательно прямо установил, что наследственное имущество переходит в порядке именно универсального правопреемства. В правовой литературе в первые годы после Революции бытовала идея о том, что главным основанием для наследования по закону должны быть не именно родственные отношения, а совместная хозяйственно-трудовая деятельность наследника и наследодателя.

В середине двадцатого века вновь было обращено внимание на теорию родства. Данная теория имеет огромное практическое и теоретическое значение в правоприменении.

По дореволюционному праву круг наследования ограничивался до седьмой степени родства. Сначала наследовали наследники по нисходящей линии, а при их отсутствии уже наследники боковых линий. Родители и переживший супруг обладали особенными наследственными правами.

Советский гражданский кодекс 1922 г. испытывал влияние политики советского государственного аппарата. Это проявлялось в наследственном праве в том, что предельный размер наследуемого имущества ограничивался суммой в десять тысяч золотых рублей, в том, что круг наследников резко сужался, а также и в порядке наследования. По ст. 418 ГК РСФСР 1922 г., признавались наследниками по закону лишь прямые наследники наследодателя по нисходящей линии, супруг, неимущие и нетрудоспособные лица, бывшие на полном иждивении умершего за период не менее одного календарного года до его смерти. Также совершенно отсутствовала и очередность наследования, а именно: всех наследников призывали к наследованию в один момент.

Следует отметить, что отечественный правовой институт наследования прошел длительную и сложную эволюцию. В период до принятия нового ГК РФ отечественные формы наследования имели значительные отличия от общепринятых в мире правил.


Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...