Наследственное право в новеллах Юстиниана
⇐ ПредыдущаяСтр 19 из 19 Пиком развития наследственного права стали "новеллы Юстиниана". Установлена единая письменная форма завещания, установлены императивные требования к содержанию завещания. При наследовании "по закону" стали призываться только когнатские родственники умершего, которые дифференцировались по отдельным очередям наследования в зависимости от степени родства. Именно поэтому пережившая супруга не призывалась к наследованию.
55. Открытие и принятие наследства. "Лежачее наследство". Наследственная трансмиссия.
Открытием наследства признавалась смерть наследодателя. Именно с этого момента имущество признавалось наследственной массой и может быть принято актуальными наследниками. Наследная масса включает в себя две части: актив и пассив. В активную часть включалось: 1. имущество, находившееся на праве собственности наследодателя и которое 2. вещные права на имущество, которые могли переходить по наследству; 3. обязательные права требования (дебиторская задолженность). Пассивная часть включала: 1. имущество, обремененное правами; 2. долги наследодателя по обязательствам (кредиторская задолженность). С момента открытия наследства в ранний доклассический период все вещи, входившие в состав наследства расценивались как бесхозные (nes nures). Так как это не отвечало интересам кредиторов, то во второй половине доклассического периода это имущество считалост за умершим - «лежачее наследство». Спецификой является то, что оно до момента принятия участвовало в обороте. По заявлению кредиторов претор мог устанавливать срок для принятия наследства. Если в течение этого срока актуальный наследник умирал, но при этом явно не выразил волю на отказ от принятия наследства, то право принятия могло перейти к его наследнику (наследственная трансмиссия).
По истечении установленного претором срока права на принятие наследства прекращались, наследство считалось «выморочным» и переходило в доход фиска. При принятии наследства соответственно происходила замена умершего во всех правоотношениях (имущественных), поэтому по своей правовой природе акт принятия наследства является односторонней сделкой.
Существовало две формы принятия наследства: 1. Торжественная - заявить в публичной форме в присутствии судебного 2. Принятие наследства путем совершения конфлюдентных действий, которые С момента принятия наследства происходило «смешение» (aluvio) имущества, входящего в состав наследственной массы и собственного имущества наследника. Это объединенное имущество в качестве единого комплекса могло служить предметом возможных взысканий как со стороны кредиторов наследодателя, так и наследника. В течении 10 дней любой из кредиторов (а так же сам наследник) мог потребовать «сепарацию» - отделение актива наследной массы от остального имущества наследника, который тогда отвечал перед кредиторами только в пределах этого актива. В этом случае удовлетворение требований кредиторов осуществлялось в порядке календарной очередности. При наследовании по завещанию вместе с кредиторами право не удовлетворение своих требований имели необходимые наследники (ближайшие родственники наследодателя «обойденные» в завещании) и отказополучатели.
Лежачее наследство
После смерти наследодателя наследственная масса приобретает статус «лежачее наследство». Оно может быть захвачено любым 3-м лицом (помимо наследника). Но это не обычная оккупация. Если бы была обычная, оккупант сразу стал бы собственником, и были нарушены права наследника. Поэтому действовало правило – для приобретения права собственности после захвата должно быть открытое владение этим имуществом в течение года. В этом случае захватчик становился собственником. То есть захват лежачего наследства – особый способ приобретения имущества. Он содержат признаки и захвата, и приобретательной давности. Как же наследники? Если наследник принимает наследство до года, он может заявить вендикационный иск к захватччику. Но это только если он провладел ей менее года. После – уже никак.
Эта ситуация была крайне невыгодна наследникам, поэтому впоследствии, уже в преторском праве, применяется совершенно другой способ определения статуса наследственной массы. Имущество больше не считается лежачим, его уже нельзя захватывать 3-м лицам. Такой захват уже не вличет возникновения права собственности, это рассматривается как неосновательное обогащение (как кондикция). При этом наследственная масса меняет статус, перестает быть лежачим наследством. Теперь применяется фикция того, что умерший наследодатель как субъект права, как собственник, продолжает существовать юридически, и вещь юридически принадлежит ему – до момента, пока наследство не будет принято наследниками.
Другой интересный правовой институт, связанный с принятием наследства – наследственная трансмиссия (transmissio delationis). Это особый институт, связанный с принятием наследства. Наследственная трансмиссия имеет одно сходство с наследованием по праву представления и 3 отличия.
Сходство. И наследственная трансмиссия, и наследование по праву представления связаны со смертью определенного лица – наследника.
Отличия. 1. По сфере применения. Наследование по праву представления применяется только при наследовании по закону (а не по завещанию), а наследственная трансмиссия распространяется на любой вид наследования – и по закону, и по завещанию.
2. Ключевое отличие. Момент смерти наследника – когда он «должен» умереть. При наследовании по праву представления сын должен умереть раньше отца. При трансмиссии наоборот – наследник умирает ПОСЛЕ открытия наследства (то есть после смерти наследодателя), не успев принять или отказаться от наследства. Умер отец, у сына есть 100 дней для принятия или отказа, а он умер через 2 недели, не успев ни принять, ни отказаться от наследства. Это – принципиальное отличие от представления, при нем сын должен умереть раньше отца. 3. При наследовании по праву представления права умершего наследника переходили к его детям или внукам (то есть к ограниченному кругу лиц), а при наследственной трансмиссии – к любым наследникам умершего наследника. То есть круг правопреемников не ограничен. Любыми – то есть те, которые есть, те и будут наследовать. Если оставил завещания, наследуют наследники по завещанию. Если не оставил – наследники по закону первой очереди. Если таких нет, призывается вторая очередь, и т.д. А при представлении круг лиц очень ограничен – только внуки или правнуки наследодателя, то есть дети или внуки умершего. При трансмиссии состав наследства умершего наследника состоял из двух частей – его собственного имущества и нереализованных наследственных прав в отношении умершего наследодателя. Эти права и наследуются в порядке трансмиссии. Обычная наследственная масса наследуется в обычном порядке, нереализованные наследственные права – в порядке трансмиссии.
Наследование по завещанию. Содержание завещания. Ограничение свободы завещания.
Наследование по завещанию. Общая характеристика.
Завещание (testamentum) – это распоряжение наследодателем своим имуществом на случай смерти. Составление завещания является особой гражданско-правовой сделкой, которая характеризуется следующими признаками: 1. Это сделка односторонняя. Она совершается одним лицом – завещателем. Согласовывать свою волю с кем-либо при совершении такой сделки он не обязан. Тех, кого включили в завещание – их согласие не требуется, они могут даже не знать.
2. Это сделка, которая всегда совершается под отлагательным событием. Это означает, что она вступает в силу не сразу, а только с момента события, которое точно рано или поздно наступит. 3. Это сделка, которая не является бесповоротной, в отличие от большинства гражданско-правовых сделок. Это означает, что завещатель после составления завещания может завещание изменить или отменить по своему усмотрению. 4. Это сделка, тесно связанная с личностью завещателя. Ее нельзя составить завещателя через представителя – завещание составляется только лично. Поэтому если лицо недееспособно, оно не может быть наследодателем по завещанию – законный представитель от вашего имени такую сделку совершить не может. Принятие наследства – сделка тоже односторонняя, но с личностью не связана, можно поручить принять наследство другому человеку, своему законному представителю. 5. Это сделка, которая совершается только в определенных формах. Это сделка строго формальная.
Формы завещания Формы завещания зависит от исторической эпохи. Различают формы завещания в доюстиниановом праве и в юстиниановом праве.
Завещание в доюстиниановом праве. Впервые такие формы допускаются еще в архаическом, цивильном праве. Допускается 3 формы такого завещания. 1. Завещание могло быть устным, его можно было провозгласить на народном собрании. 2. Воин мог провозгласить завещание перед строем в канун сражения. Смысл – хотя бы кто-то из строя останется жив и сможет подтвердить волю. НЮАНС: это завещание под отменительным условием. Если он умрет, оно вступил в силу, если не умрет, тогда завещание УТРАЧИВАЕТ СИЛУ, если оно не будет подтверждено перед народным собранием. 3. Письменная форма. Это завещание в форме нон-купациo (nuncupatio). Это еще один пример сделки с фикцией. В данном случае завещание совершалось с помощью составления конртакта купли-продажи. Завещатель в этом контракте был продавцом имущества, исполнитель завещательной воли – в качестве покупателя. Данный конценсуальный контракт имел 3 особенности: a. Он заключался под отлагательным событием – то есть вступал в силу не сразу, а после смерти «продавца», то есть завещателя. b. Договор заключался в пользу 3-го лица, а не в пользу покупателя. «Покупатель» обязан был принять имущество «продавца» после его смерти и не забрать себе, а передать его 3-м лицам, указанным в приложении к договору (нункупации). Эти 3-и лица на самом деле – наследники по завещанию. Имущество, таким образом, предназначается не «покупателю», а 3-м лицам.
c. Это контракт купли-продажи, но фиктивный – потому, что «покупатель» ничего «продавцу» не платит, а является исполнителем завещательной воли.
В юстиниановом праве формы завещания упрощаются. Допускаются две формы: публичная и частная: 1. Частная форма – устная или письменная, в присутствии 7 свидетелей. Само завещание может быть как устным, так и письменным. 2. Публичная форма совершается только в письменной форме либо в магистрате (документ там и остается), либо перед императором. Завещание считалось действительным при условии поименования наследников. Наследователь мог завещать имущество как родственнику, так и не родственнику. Он мог назначить наследника или несколько сонаследников. В последнем случае необходимо было указать доли согласилась за единицу - асе, соответственно ей распределялись доли (1\2 и 1\2; 1\3, 1\3 и 1\3). При этом назначая наследником определенное лицо, не входящее в состав близких родственников, наследодатель был обязан поименовать в тексте завещания всех ближайших родственников. Старший сын именовался полностью, остальных родственников можно было не именовать, но указать их одной фразой «среди прочих» (interpares) - прямые агнаты. Если он не выполнял этой обязанности, старший сын мог потребовать признания завещания недействительным, остальные непроименованные имели право на обязательную долю, которую должен был выдать наследник по завещанию (не менее 1\4 от той доли, которая им причиталась бы в том случае, если бы не было завещания). Эта ситуация называется «необходимое наследование». В постклассический период необходимыми наследниками стали признаваться: супруга наследодателя, признанная неимущей вдовой; дети, включая усыновленных, которые вследствие недееспособности не имели средств к существованию. Если завещанием им не выделялась обязательная доля, то ной могли требовать выдела этой доли от наследника по завещанию. Наследодатель. Неуверенный в том, что назначенный в завещании наследник примет наследство. Может назначить «резервного» наследника (субститута). «Пусть наследник будет Тит, если он не примет, пусть наследник будет Марк». Подназначить можно было наследника несовершеннолетнего безумным (субституция - подназначение).
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|